专利法规定不授予专利权的项目有哪些?

法律主观性:

1.对违反法律、社会公德或者损害公共利益的发明创造,不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获得或者利用,并且依靠遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。例如用于赌博的设备、机器或工具;吸毒设备等。不能被授予专利权。发明目的本身并不违反国家法律,但由于滥用而违反国家法律的不属于这一类。2.科学发现。是指对自然界中客观现象、变化过程、特征和规律的揭示。科学理论是对自然界认识的总结,是更广泛的发现。都属于人们认识的延伸。这些公认的物质、现象、过程、特征和规律不同于改造客观世界的技术方案,不属于专利法意义上的发明创造,因此不能授予专利权。3.智力活动的规则和方法。智力活动是指人的思维运动,源于人的思维,通过推理、分析、判断产生抽象的结果,或者可以通过人的思维运动为媒介,间接地作用于自然界产生结果。它只是指导人们思考、识别、判断和记忆信息的规则和方法。因为没有使用技术手段或自然规律,也没有解决技术问题和产生技术效果,所以不构成技术方案。比如交通规则、各种语言的语法、速度算法或公式、心理测试方法、各种游戏和娱乐的规则和方法、乐谱、菜谱、象棋手册、计算机程序本身等。4.疾病的诊断和治疗。它是以活生生的人或动物为直接实施对象,识别、确定或消除原因和焦点的过程。将疾病的诊断和治疗排除在专利保护范围之外,是出于人道主义考虑和社会伦理原因。医生在诊疗过程中应该有选择各种方法和条件的自由。另外,这种方法直接以活体人体或动物体为实施对象,理论上被认为不属于行业,不能用于行业,不属于专利法意义上的发明。比如脉诊、心理治疗、按摩、预防疾病的各种免疫方法、整容或减肥治疗等。然而,药物或医疗设备可以申请专利。5.动植物品种。但是,对于动植物品种的生产方法,可以依照专利法的规定授予专利权。6.通过核转化获得的物质。7、平面印刷品的图案、色彩或两者结合的设计。专利不是* * *的专属,是有价值的,是可以买卖的。虽然他们是无形的,但他们是有价值的。无论什么行业,专利都有。没有专利的作品是* * *享有的作品,任何人都可以使用。一般专利是有期限的,过了规定的期限,后续的作品就属于公众了。

法律客观性:

专利权作为一种无形财产权,具有不同于财产权所有权的特征,当权利为* * *时,应遵循其行使权利的特殊规则。而我国专利法及其实施细则对此没有规定。所以专利法修改时应该增加这一方面。专利权是一种无形的财产权,其客体是无形的技术信息,可以由多个主体享有,其使用不会像有形的东西一样被磨损或损坏。虽然Trips协议明确了知识产权是私权,但知识产权确实是社会性的。任何专利技术都不是专利权人的辛苦思考创造出来的,而必须是专利权人的智力劳动借助现有的社会技术创造出来的,所以专利权具有一定的社会性。它不同于一般的有形物的物权,是纯粹的个人私权,一般不具备社会性。专利权的这种社会性体现在《专利法》第一条“有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步”的立法宗旨中,也体现在专利强制许可和法定许可制度中。因此,在专利权的情况下,行使专利权的规则应该不同于物权的规则。这种差异在中国的知识产权立法中得到了体现。我国《著作权法实施条例》第九条规定:“合作作品不能单独使用的,其著作权由全体合作作者共有,协商一致行使;协商不能达成一致且无正当理由的,任何一方不得阻止对方行使除转让以外的其他权利,但收益应当合理分配给全体合作作者。”《计算机软件保护条例》第十条规定:“合作开发的软件不能单独使用的,其著作权由全体合作开发者共享,协商一致行使;”:协商不能达成一致且无正当理由的,任何一方不得阻止对方行使除转让权以外的其他权利,但收益应合理分配给所有合作开发者。“这种差异不是中国知识产权立法的特色。在美国,美国版权法规定,合作作品的每个作者都是该作品的著作权人,可以单独使用或者许可他人使用该作品,无需征得其他权利人的同意,但收益应当平均分配。因此,在确定专利权的行使规则时,要注意:1。有时候专利权的行使规则应该和物权的不同。2.版权和专利权之间没有本质的区别,它们都是知识产权,行使权利的规则有时是相同的。考虑到立法的协调,应该是一致的。3.专利法鼓励专利技术推广应用的目的应在权利行使规则中得到充分体现,同时不得损害* * *人的利益。